Assegno per nucleo familiare anche agli stranieri

La mancata concessione ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo in Italia dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 65 l. n. 48/1998 per il periodo precedente al 1.7.2013 costituisce discriminazione collettiva per ragioni di nazionalità, in violazione del principio di parità in materia di assistenza sociale e protezione sociale in relazione alle prestazioni essenziali, previsto dalla direttiva 2003/109/CE ed attuato con la legge n. 97/2013, art 13 comma 1.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11165/2017, depositata l’8 maggio. L’INPS non regala niente, tantomeno agli stranieri. La Corte d’appello di Milano aveva ritenuto discriminatoria la condotta consistita nell’aver negato agli stranieri soggiornanti di lungo periodo, con residenza in Italia, l’assegno al nucleo familiare di cui all’art 65, l. n. 48/1998 per difetto del requisito della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea aveva, quindi, ordinato a INPS e al Comune di Milano, per quanto di rispettiva competenza, di porre fine all’accertata discriminazione, corrispondendo gli assegni maturati e non percepiti. L’INPS, soccombente, ricorre in Cassazione, rilevando due vizi della decisione della corte milanese la carenza di legittimità attiva delle associazioni che avevano denunciato la condotta discriminatoria e la natura di prestazione non essenziale dell’assegno per il nucleo familiare. La Corte di Cassazione, severamente, rigetta il ricorso, evidenziando la centralità del principio di non discriminazione e la sua interpretazione, necessariamente, estensiva. Legittimazione attiva delle associazioni a tutela della pari opportunità. Secondo l’Istituto, il Testo Unico sull’immigrazione ed il d.lgs. n. 215/2003 prevedrebbero apposite garanzie contro le discriminazioni basate su razza ed etnia, ma non per quelle relative alla nazionalità. La discriminazione sulla base della nazionalità sarebbe, quindi, meno grave e di conseguenza esclusa dalle maggiori tutele processuali previste per le altre, tra cui la possibilità di essere assistiti dalle associazioni di categoria portatrici di interessi collettivi riconosciuti. La difesa dell’Istituto trae origine dal dato letterale dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 215/2003, secondo cui il citato decreto non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni nazionali e le condizioni relative all’ingresso, al soggiorno, all’accesso e all’occupazione dei cittadini di Paesi terzi o apolidi . Invero, secondo la Suprema Corte, tale disposizione non intende limitare il campo d’applicazione delle norme processuali in tema di discriminazioni, escludendo le discriminazioni sulla base della nazionalità, ma è volta a riservare allo Stato la disciplina sostanziale del trattamento dello straniero. Ciò considerato, affermare che le associazioni di categoria peraltro regolarmente registrate al Ministero possano agire in giudizio solo per le discriminazioni per razza o etnia e non per quelle sulla base della nazionalità sarebbe non solo illogico ma anche iniquo, introducendo l’idea di diverse discriminazioni con diverso peso. Altrettanto illogico sarebbe riservare ai singoli il diritto di denunciare discriminazioni collettive sulla base della nazionalità, tanto più se si tratta di categorie di persone che necessitano di misure sociali inclusive. La discriminazione collettiva è inaccettabile si corra ai ripari. Secondo l’INPS la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, concesso dai Comuni, è uno strumento di provvidenza riservato ai solo cittadini italiani o, al massimo ai cittadini dell’Unione Europea il testo originario della norma, infatti, non estendeva il beneficio ai cittadini extracomunitari, residenti per lungo periodo in Italia. Ciò sino al 2013, quando il legislatore, con la legge n. 97/2013, ha esteso il diritto all’assegno de quo anche ai soggiornanti di lungo periodo, attuando così la direttiva 2003/109/CE, il cui tardivo recepimento concretizzava il pericolo di una procedura di infrazione Ecco allora che la norma sul diritto all’assegno familiare deve essere interpretata in maniera estensiva, alla luce del principio di non discriminazione i soggiornanti di lungo periodo hanno diritto all’assegno sin dal momento in cui esso doveva essere introdotto nell’ordinamento interno, con l’attuazione della direttiva e non solo dal 2013! i limiti temporali previsti dalle norme non sono delimitazioni del diritto ma parametri utili a scadenziare gli oneri finanziari a carico dello Stato e dei Comuni. La Corte di Cassazione sancisce a chiare lettere l’assegno per i nuclei familiari numerosi e meno abbienti costituisce una prestazione essenziale, per sua natura inclusiva, non uno strumento di discriminazione sulla base della nazionalità.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 8 febbraio 8 maggio 2017, n. 11165 Presidente D’Antonio Relatore Riverso Fatti di causa 1.- Con sentenza numero /2012 la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto dall’INPS avverso l’ordinanza del tribunale di Milano che su ricorso di J.O. , ASGI ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL’IMMIGRAZIONE, APN AVVOCATI PER NIENTE ONLUS, ha accertato il carattere discriminatorio della condotta consistita nell’aver negato agli stranieri soggiornanti di lungo periodo con residenza in Italia l’assegno al nucleo familiare di cui all’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 48 per difetto del requisito della cittadinanza italiana o di altro Paese membro dell’Unione Europea, ed ordinato ai convenuti INPS e Comune di Milano per quanto di rispettiva competenza di porre fine alla predetta condotta discriminatoria e di corrispondere alla parte ricorrente l’assegno predetto a far data dal 22.3.2012, in misura di Euro 135,43 per 13 mensilità, oltre accessori e di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante pubblicazione sui rispettivi siti. 2.- A fondamento della decisione la Corte territoriale, per quanto ora di interesse, sosteneva che in relazione alla questione della legittimazione attiva delle associazioni appellate ravvisata dal primo giudice, il motivo di appello dell’INPS difettasse di specificità essendosi limitato a negare che le stesse associazioni rientrassero tra i soggetti legittimati senza svolgere alcuna motivata censura. Nel merito la Corte affermava la sussistenza di una discriminazione a carattere collettivo in quanto la condotta degli Enti convenuti, consistita nel rifiuto di concedere il beneficio ai cittadini di Paesi estranei all’U.E. soggiornanti di lungo periodo titolari di carta di soggiorno , e pacificamente da essi tenuta si poneva in contrasto con la normativa Europea, ed in particolare con l’articolo della Direttiva 2003/109/CE concernente la parità di trattamento in materia di prestazioni, assistenza e protezione sociale in quanto il beneficio di che trattasi, erogato in ragione della presenza di figli minori nell’ambito di nuclei familiari con ridotte risorse economiche, rientrava tra le prestazioni essenziali per le quali non era riconosciuto agli Stati membri la facoltà di limitare la parità di trattamento. Né Lo stato Italiano aveva esercitato chiaramente la prevista facoltà di deroga, da interpretare restrittivamente, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sentenza 24.4.2012, causa-571/10, Kamberaj , in quanto l’art. 80, co. 19, l. 388/2000 che escludeva la stessa prestazione tra quelle erogabili con carattere di parità era antecedente alla Direttiva in esame, e pertanto non poteva essere considerata quale chiara espressione della volontà di deroga. 3.- Avverso la sentenza ricorre l’INPS con due motivi. Resistono J.O. , ASGI ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL’IMMIGRAZIONE, ANP AVVOCATI PER NIENTE ONLUS. Il Comune di Milano è rimasto intimato. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c Ragioni della decisione Legittimazione ad agire per le discriminazioni collettive afferenti al fattore della nazionalità. 1. Con il primo motivo l’Inps deduce violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. in relazione agli artt. 43 e 44, comma 10 del d.lgs. N. 286/1998 e 5 del d.lgs. n. 215/2003 art. 360, n. 3 e 4 c.p.c. . L’INPS si duole anzitutto perché la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile, in quanto generico, il motivo di gravame proposto in relazione alla legittimazione in capo alle associazione ricorrenti ad agire con l’azione di discriminazione collettiva. In secondo luogo, nel merito, l’INPS sostiene che nessuna norma conferisca la legittimazione alle associazioni ricorrenti per proporre l’azione di discriminazione collettiva in quanto afferente al fattore della nazionalità. Inoltre nel caso di specie sarebbe stato carente l’ulteriore requisito, pure previsto ai fini della legittimazione ad agire delle associazioni collettive, della non individuabilità in modo diretto immeditato delle persone lese dalla discriminazione. 2. Il motivo non è fondato alla stregua delle seguenti assorbenti considerazioni relative al merito della questione. Deve infatti rilevarsi che con le censure in esame l’INPS sostenga una netta distinzione nella regolamentazione dei diversi fattori di discriminazione, ritagliando in quello che può definirsi un gioco di rinvii da una legge all’altra, da un articolo all’altro, da un comma all’altro - un vuoto di tutela processuale per le discriminazioni di natura collettiva fondate sulla nazionalità escluse dalla procedura per la tutela della discriminazione collettiva di cui all’articolo del d.lgs.215/2003 che richiama l’art. 4 precedente che a sua volta rinvia alle forme previste dall’articolo 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico immigrazione . 3. Per l’Istituto questa soluzione normativa sarebbe pure coerente ed equa sul piano costituzionale, perché quelle per nazionalità sarebbero discriminazioni collettive meno allarmanti sotto il profilo sociale e giuridico di quelle per razza od etnia per le quali soltanto varrebbe la previsione dell’art. 5 del d.lgs. 215/2003 . Sotto il profilo testuale l’INPS richiama a sostegno l’esclusione dall’orbita del decreto legislativo 215/2003 stabilita nell’art. 3 per le differenze di trattamento sulla nazionalità . Mentre, per altro verso, sostiene che la legittimazione processuale ad esperire l’azione collettiva costituirebbe un’eccezione consentita solo per le fattispecie tassativamente previste dall’ordinamento e non sarebbe quindi suscettibile di interpretazione analogica . Perciò non rileverebbe, secondo l’Istituto, il richiamo effettuato nell’articolo del d.lgs.215/2003 all’articolo del T.U. immigrazione dove il fattore della nazionalità è presente al solo fine di definire il concetto di discriminazione. E nemmeno il riferimento all’ente collettivo contenuto nell’articolo del d.lgs. 150/2011 che regola un rito tendenzialmente unico in materia di discriminazioni , posto che questa norma non varrebbe a modificare i requisiti di ammissibilità e gli ambiti specifici delle diverse azioni collettive da ricavare in base alle singole norme. 3.1. La tesi dell’INPS non può essere seguita, ad avviso del collegio. Essa porterebbe a negare l’esistenza stessa e la rilevanza nell’ordinamento di discriminazioni collettive fondate sulla nazionalità ovvero l’esistenza di condotte offensive o plurioffensive nei confronti di una pluralità di soggetti accumunati dal fattore nazionalità e l’esigenza di garantire una protezione giudiziale di interessi condivisi da una pluralità di soggetti accomunati sotto il medesimo fattore della nazionalità, senza che costoro siano tenuti a prendere parte al processo o ad attivarlo individualmente. Questa conclusione non è accoglibile, anzitutto, alla luce del rapporto che può essere instaurato tra gli artt. 2 e 4 del d.lgs. 215/2003 e l’articolo T.U. immigrazione che prevede la nozione di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. 3.2. L’art. 43, 1 e 2 commi del t.u. sull’immigrazione considera la nazionalità tra i fattori di discriminazione vietati in ogni campo della vita sociale, con una previsione che comprende atti di qualsiasi tipo, inclusivi anche di offese ad interessi di tipo collettivo e pertanto anche le discriminazioni definite collettive ogni comportamento di pubbliche amministrazioni o di privati che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica . A queste discriminazioni collettive viene apprestata la tutela processuale dell’art. 44, comma 10 TU nell’ipotesi in cui vengano commesse dal datore di lavoro, prevedendosi allo scopo la legittimazione ad agire in capo alle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Non è pertanto l’art. 44, comma 10 che individua la nozione sostanziale di discriminazione collettiva esso la trova nell’art. 43, 1 e 2 comma, limitandosi a fornire ad essa tutela per l’ipotesi ivi prevista. Quando il d.lgs. 215/2003 all’art. 2, 2 comma prevede, anzitutto, che sia fatto salvo il disposto dell’articolo 43, commi 1 e 2 , è a questa nozione generale che intende quindi fare riferimento ovvero alla discriminazione di natura diretta o indiretta, individuale o collettiva, ivi regolata come oggettiva. E quando, poi, all’art. 4, comma 1, il medesimo d.lgs. 215/2003 stabilisce che la tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui all’articolo 2 si svolge nelle forme previste dall’articolo 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico è alle stesse discriminazioni individuali e collettive, dirette ed indirette ivi previste che intende rivolgersi, attraverso una previsione che riconnette logicamente lo strumento processuale alla nozione sostanziale. 4. Se non si riconosce questa connessione sostanziale e processuale fra le norme si creerebbero palesi incongruenze. 4.1. In primo luogo perché va negato che nel nostro ordinamento, nella materia della tutela contro le discriminazioni collettive, la legittimazione ad agire in capo ad un soggetto collettivo rappresenti un’eccezione. All’opposto, essa rappresenta una regola ampiamente presente nel settore, in sintonia con l’esigenza tipica della materia di apprestare tutela, attraverso un rimedio di natura inibitoria, ad una serie indeterminata di soggetti dal rischio di una lesione avente natura diffusiva e che perciò deve essere, per quanto possibile, prevenuta o circoscritta nella propria portata offensiva. Come dimostra, appunto, l’azione che può essere appunto individuale o collettiva, a mente dell’art. 5 d.lgs. 215/2003 per la repressione di comportamenti discriminatori per ragioni di razza o di origine etnica, di cui si discorre l’azione, che può essere individuale o collettiva, a mente dell’art. 5 per la repressione di comportamenti discriminatori nell’ambito dei luoghi di lavoro e relativi alle condizioni di lavoro, di cui all’art. 4 d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, recante l’attuazione della dir. 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro l’azione che può essere individuale o collettiva, a mente dell’art. 4 per la repressione di comportamenti discriminatori in danno di persone con disabilità, di cui alla L. 1.3.2006 n. 6, recante misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni l’azione che può essere individuale o collettiva per la repressione delle condotte discriminatorie per ragioni di sesso nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura, di cui all’art. 55-quinquies, d.lg. 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della I. 28 novembre 2005, n. 246. Va pure ricordato che lo Statuto dei lavoratori all’articolo sanziona con la nullità tutti gli atti discriminatori posti in essere dal datore di lavoro e che anche l’art. 28 dello Statuto, in ipotesi di comportamenti plurioffensivi, ovvero parimenti lesivi dell’interesse sindacale e dell’interesse di singoli lavoratori, può assumere anch’esso il valore di uno strumento antidiscriminatorio a carattere collettivo azionabile dagli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali. 4.2. Costituirebbe perciò una vistosa eccezione il mancato conferimento della legittimazione ad agire in capo ad un’ente esponenziale in caso di discriminazione collettiva per il fattore nazionalità. Un’eccezione che non è giustificabile, alla luce del fatto che esso risulta, come si è visto, fattore discriminatorio parimenti vietato in ogni campo della vita sociale lavorativa ed extralavorativa ai sensi dell’art. 43 TU immigrazione. 4.3. Le Sezioni Unite di questa Corte, decidendo sulla natura discriminatoria di un bando per la selezione dei volontari da impiegare in progetti di servizio civile, che non consentiva l’accesso ai cittadini stranieri che risiedono regolarmente in Italia, si sono pronunciate in due occasioni su discriminazioni collettive fondate sulla nazionalità ai sensi della direttiva qui richiamata ed in procedimenti promossi dalle stesse associazioni di cui nel presente procedimento si predica il difetto di legittimazione ad agire. Le Sez. Un. non hanno affrontato questo aspetto, ma nemmeno sollevato, alcun profilo di inammissibilità pur potendolo fare anche d’ufficio in ogni stato e grado, secondo Sez.Un. 16.2.2016 n. 2951 per carenza di legittimazione ad agire. Si tratta dell’ordinanza 1.10.2014 n. 20661 con cui è stata sollevata questione di costituzionalità dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002, e della successiva sentenza del 20.4.2016 n. 7951. 4.4. La giurisprudenza della CGUE, in relazione al caso di un datore di lavoro che aveva pubblicamente affermato, nell’ambito di una procedura di assunzione, che non avrebbe assunto lavoratori stranieri alloctoni , ma solo autoctoni, ha già sostenuto caso Feryn, 2008 la rilevanza della discriminazione collettiva, sia pure alla luce della Direttiva 2000/43 CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica riconoscendo, da una parte, che l’esistenza di una discriminazione diretta non presuppone un denunciante identificabile che asserisca di essere stato vittima di tale discriminazione e pertanto riconoscendo che essa potesse essere fatta valere in giudizio alla luce del diritto nazionale da una associazione collettiva ed affermando, dall’altra, che allo scopo fosse sufficiente considerare la potenzialità lesiva delle dichiarazioni dell’imprenditore in quanto erano in modo evidente idonee a dissuadere fortemente determinati candidati dal proporre le loro candidature sottolineando poi che lo scopo inclusivo prefissato dalla direttiva, in particolare nell’ottavo considerando, sarebbe difficilmente raggiungibile se la sfera di applicazione della direttiva 2000/43 fosse circoscritta alle sole ipotesi in cui un candidato scartato per un posto di lavoro e che si reputi vittima di una discriminazione diretta abbia avviato una procedura giudiziaria nei confronti del datore di lavoro . 4.5. Tali importanti osservazioni corrispondono al concetto di discriminazione collettiva presente in varie norme nel nostro ordinamento, dando fondamento alla ragione sostanziale l’effettiva protezione dei diritti per la quale la loro tutela non possa prescindere da una legittimazione conferita in capo ad un organismo collettivo. 4.6. L’INPS oppone come argomento ostativo la previsione dell’art. 3, comma 2 del d.lgs.215/2003 laddove si prevede che il presente decreto legislativo non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni nazionali e le condizioni relative all’ingresso, al soggiorno, all’accesso all’occupazione, all’assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato, né qualsiasi trattamento, adottato in base alla legge, derivante dalla condizione giuridica dei predetti soggetti . Si tratta di una disposizione di carattere generale diretta a delimitare, sulla base della previsione della direttiva da cui deriva art. 3, 2 comma Direttiva 2000/43/CE , il campo di applicazione dell’intervento normativo allo scopo di riservare allo Stato la regolazione sostanziale del trattamento dello straniero. Essa però, ad avviso del collegio, non interferisce in alcun modo con le regole processuali in materia di discriminazioni di cui qui si discorre, anche a fronte delle specifiche disposizioni presenti nel medesimo testo di legge. Le differenze di trattamento basate sulla nazionalità , di cui si discute alla luce della disposizione in oggetto, presente nel d.lgs.215/2003, non potrebbero comunque giustificare trattamenti illeciti ed oscurare l’esigenze di protezione nascenti da discriminazioni collettive per nazionalità già disciplinate dall’ordinamento , che lo stesso testo normativo riconosce anzi esplicitamente, ed alle quali intende volgere la tutela processuale ivi regolata. 4.7. Si consideri sotto questo aspetto che, in base all’art. 5 dello stesso decreto legislativo, le associazioni in discorso - alle quali si vorrebbe negare la legittimazione ad agire per discriminazioni collettive contrassegnate dal fattore della nazionalità sono quelle iscritte nell’elenco approvato con decreto ministeriale previsto appunto dall’articolo del d.lgs. 215/2003 per le finalità programmatiche che le contraddistingue le quali associazioni, in base all’art. 52 del DPR 349/1999, devono essere qualificate dallo svolgimento di attività a favore degli stranieri immigrati e dallo svolgimento di attività per favorire l’integrazione sociale degli stranieri non quindi testualmente in relazione alla razza o etnia . Ora, affermare che esse possano agire in giudizio solo per le discriminazioni per razza o etnia e non per il fattore della nazionalità che serve a qualificarle, non è solo palesamente illogico ma introdurrebbe un ulteriore difetto di coordinamento tra norme di diverso livello, in quanto porterebbe ad ipotizzare che la legittimazione ad agire per un certo tipo di discriminazioni razza o etnia sia stata conferita ad enti che si occupano di un fattore di discriminazione che viene ritenuto dall’ordinamento del tutto differente, di diverso contenuto e rilevanza come appunto la nazionalità straniera . 5. Occorre inoltre richiamare il consolidato principio dell’ordinamento, avente natura cogente per qualsiasi giudice, secondo cui, di fronte a possibili interpretazioni differenti di un medesimo testo normativo, occorre sempre preferire l’interpretazione che risulti conforme alla Costituzione ed al diritto comunitario. 5.1. Che la tesi negativa susciti immediati dubbi di costituzionalità ai sensi degli artt. 3, 1 e 2 comma e 24 Cost. pare qui evidente sia ove si considerino le differenze di trattamento processuale che verrebbero introdotte senza ragionevole giustificazione tra fattori di discriminazione che godono di eguale protezione nell’ordinamento ai sensi dell’art. 43 TU immigrazione, d.lgs. 215/2003, d.lgs. 216/2003 e d.lgs.198/06 sia in relazione al fatto che il medesimo fattore della nazionalità rileverebbe diversamente, rispetto alla legittimazione ad agire, se la discriminazione collettiva fosse commessa o meno in ambito lavorativo. 5.2. Un ulteriore profilo di contrarietà alla Costituzione articolo Cost. emergerebbe in relazione alla CEDU, in quanto il diritto al giusto processo previsto dall’articolo verrebbe diversamente garantito a seconda dei differenti fattori di discriminazione che risultano vietati nell’art. 14 e nei quali vi è incluso quello relativo all’origine nazionale . 5.3. L’esclusione della legittimazione ad agire nella discriminazione collettiva fondata sulla nazionalità non appare conforme ai principi di equivalenza ed effettività della tutela valevoli in ambito comunitario. 5.4. Il principio di effettività del diritto Europeo postula una tutela giuridica che tenga natura dell’interesse leso e degli scopi della tutela, come ha già affermato la CGUE nella sentenza relativa al caso Feryn. Non si capirebbe altrimenti a quale fine l’ordinamento comunitario dovrebbe ritenere illegittima una discriminazione diretta di carattere collettivo, i cui effetti lesivi non si siano ancora realizzati e siano semplicemente realizzabili, o comunque ricadano su gruppi di individui che assai difficilmente adiranno le vie giudiziarie, senza contemporaneamente prevedere azioni processuali senza vittime dirette di natura collettiva. 5.5. Sotto il medesimo profilo dell’effettività, viene pure in rilievo la Raccomandazione della Commissione dell’11 giugno 2013 GU 26.7.2013 relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell’Unione, nella quale si afferma 6. considerando che prevenire e sanzionare le violazioni di diritti conferiti dalle norme dell’Unione è uno scopo essenziale nell’applicazione delle norme da parte dell’autorità pubbliche . Ad essa si accompagna la Comunicazione della Commissione dell’11.6.2013 nella quale si sostiene che Il ricorso collettivo è infatti uno strumento processuale che può essere pertinente per le politiche dell’UE anche in settori diversi dalla concorrenza o dalla tutela dei consumatori. Ne sono altrettanti esempi i servizi finanziari, la tutela dell’ambiente, la protezione dei dati o la lotta alla discriminazione . 5.6. In relazione al principio comunitario di equivalenza occorre considerare che, secondo un noto e ormai risalente orientamento della Corte di Giustizia, se è vero che è l’ordinamento giuridico interno di ciascuno stato membro a stabilire le modalità procedurali della tutela dei diritti a fondamento comunitario, è anche vero che esso non può approntare sanzioni e rimedi ivi compresi quelli processuali di livello ed efficacia inferiore rispetto a quelli approntati per la violazione di analoghi diritti garantiti dall’ordinamento nazionale tenuto altresì conto che essi non devono essere tali da rendere in pratica impossibile l’esercizio degli stessi diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare. Se si accedesse alla tesi sostenuta dall’INPS risulterebbe invece che il diritto dei lungo soggiornanti alla parità di trattamento nell’accesso a prestazioni sociali essenziali previsto dall’articolo della direttiva 2011/109 avrebbe una tutela processuale meno effettiva rispetto ad un diritto analogo previsto dal diritto interno ad es. il diritto del disabile in ambito extralavorativo ex l. 67/2006 . 6. Tutte le disarmonie ed i dubbi fin qui evidenziati, vengono superati se i vari rinvii normativi vengono composti, come è pure doveroso in sede esegetica, in una coerente logica di sistema senza parcellizzazioni, valorizzando l’interpretazione complessiva e l’intenzione dello stesso legislatore, il quale mostra in più sedi di considerare unitariamente i fattori di discriminazione in discorso anche sotto il profilo del loro trattamento processuale apprestando appunto col d.lgs.150/2011 un unico procedimento articolo per le stesse discriminazioni anche collettive in cui si prevede la legittimazione dell’ ente collettivo articolo sostenendo nell’articolo , comma 1 del d.lgs. 215/20013 l’esistenza di una nozione di discriminazione a causa della razza o dell’origine etnica, ma prevedendo al tempo stesso al comma 2 l’esistenza della discriminazione, lo si è visto, anche collettiva per nazionalità di cui all’art. 43 commi 1 e 2 testo unico immigrazione nozione che il d.lgs. 215 intende mantenere ferma predisponendo nell’art. 4 comma 1 una tutela avverso tutti gli atti e i comportamenti di cui all’articolo 2, con una previsione ampia che non consente di mutilare alcun comma della stessa disposizione e di sterilizzare quindi il riferimento ivi contenuto alla nozione di discriminazioni anche collettiva per nazionalità conferendo la legittimazione ad agire contro tutte le discriminazioni collettive contemplate nel decreto legislativo attraverso l’art. 5 ed il DPR cit. ad associazioni qualificate dalla loro azione a favore degli stranieri e quindi in relazione all’appartenenza nazionale . 6.1. Alla luce delle precedenti considerazioni, ed in questi termini, quindi, non è illegittima la conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata secondo la quale l’ordinamento appresta una legittimazione ad agire in capo agli stessi soggetti collettivi in relazione alle discriminazioni collettive per nazionalità. 7. Deve essere poi respinta l’autonoma censura formulata nel ricorso dall’INPS secondo la quale nel caso di specie difetterebbe il requisito, richiesto dall’art. 5, 3 comma d.lgs.215/2003 ai fini della legittimazione ad agire delle associazioni collettive, consistente nella non individuabilità in modo diretto ed immediato delle persone lese dalla discriminazione. Di tale assunto ovvero che siano direttamente ed immediatamente identificabili tutti i lungo soggiornanti a cui sarebbe stato negato il diritto all’assegno per il nucleo familiare per il periodo in contestazione non risulta data nessuna dimostrazione in giudizio appare al contrario evidente che i destinatari del comportamento discriminatorio denunciato siano un numero indeterminato e comunque non identificabile di soggetti. La discriminazione collettiva. 8. Con il terzo motivo l’Istituto deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 65 L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 5 D.P.C.M. n. 452 del 2000, art. 16 D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, art. 9, comma 12, lett. c D.Lgs. n. 284 del 1998, art. 43 e 44 nonché art. 3 d.lgs. 215/2003 anche in relazione all’articolo disposizione sulle leggi in generale art. 360 n. 3 c.p.c. . Sostiene l’Istituto ricorrente che dalla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, concesso dai Comuni, si evince che la provvidenza fosse espressamente riservata ai cittadini italiani e comunitari e non potesse ritenersi estesa ai cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo e che tale limitazione non si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali vigenti nell’ordinamento nazionale, né con le disposizioni comunitarie contenute nella direttiva 2003/109/CE, in quanto la prestazione in discorso non rientra tra le prestazioni definite essenziali dalla direttiva le quali comprendono invece quelle che assicurano l’assistenza personale. 9. Il motivo non è fondato. Anzitutto va chiarito che la discriminazione collettiva è stata affermata dai giudici di merito in relazione alla mancata concessione, per il periodo precedente l’1.7.2013, dell’assegno per il nucleo familiare ANF previsto dall’articolo della legge 448/1998 agli stranieri soggiornanti di lungo periodo con residenza in Italia essendo stato invece riconosciuto per il periodo successivo dalla legge 6.8.2013 numero . Va ricordato poi che l’assegno per il nucleo familiare in questione è prestazione a carattere assistenziale concessa a prescindere quindi dalla condizione di lavoratore e dal versamento di contributi dall’1 gennaio 1999 ai nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli minori, in possesso di risorse economiche non superiore al valore dell’ISE. L’articolo della legge 388/2000 ha esteso la concessione dell’ANF previsto nell’articolo della legge 448/1998 ai cittadini comunitari. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 1 d.lgs.3/2007 in attuazione della direttiva 2003/109/CE l’ANF è stato riconosciuto in seguito alla legge 6.8.2013 n. 97 pubblicata in GU 20.8.2013, ed entrata in vigore il 4.9.2013 secondo l’Inps tale riconoscimento opera a partire dal secondo semestre 2013 e quindi per il periodo successivo al 1 luglio 2013 stante la specifica previsione di risorse economiche solo da tale data art. 13, commi 2, 3 e 4 . 9.2. Come ricordato, l’INPS sostiene pure che detta limitazione temporale non si porrebbe in contrasto né con disposizioni interne, né con norme comunitarie in particolare perché l’Italia non sarebbe stata obbligata a concedere l’ANF ai soggiornanti non comunitari di lungo periodo in base alla regola di parità di trattamento affermata dall’articolo della direttiva 2003/109, poiché la prestazione non rientra nell’alveo delle prestazioni essenziali per le quali l’obbligo della parità è categoricamente stabilito dalla direttiva, senza facoltà di deroga da parte degli Stati nazionali. 9.3. Ad avviso del collegio risulta invece fondata la tesi contraria. E ciò in base alle seguenti considerazioni le quali muovono, anzitutto, dal contesto normativo di matrice Europea che ha portato all’estensione del riconoscimento in Italia dell’ANF ai soggiornanti non comunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo. Deve essere ricordato in proposito che in relazione alla direttiva 2003/109 la Commissione Europea ha contestato all’Italia, con la procedura d’infrazione numero /2013, la non conformità di alcune disposizioni vigenti nel nostro ordinamento tra le quali era compresa quella relativa all’assegno per il nucleo familiare regolato dall’art. 651.448/1998. Il Governo Italiano non ha sollevato sul punto obiezioni di sorta ed il Parlamento Italiano, come risulta anche dai lavori preparatori, ne ha preso atto inserendo la norma di adeguamento nella legge Europea 6.8.2013 numero GU 20.8.2013 entrata in vigore il 4.9.2013 intitolata disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea . 9.4. L’articolo , in particolare, detta le disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo e richiama la Procedura di infrazione 2013/4009 . Esso dispone al comma 1 All’articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole cittadini italiani residenti sono sostituite dalle seguenti cittadini italiani e dell’Unione Europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente . La norma di legge ha in tal modo esteso ai lungo soggiornanti di cui alla direttiva 2003/109/CE il diritto all’ANF, semplicemente operando un ampliamento del novero dei soggetti titolari della prestazione. 9.5. Per quanto concerne la data di decorrenza del riconoscimento della prestazione, la norma nulla dispone di specifico. Essa, ad avviso del collegio, deve essere identificata in relazione allo scopo sottrarre l’Italia alla procedura d’infrazione ed all’oggetto dell’intervento normativo rivolto al corretto recepimento della direttiva , in particolare adeguando l’ambito soggettivo dell’articolo legge 448/1998 alla direttiva 2003/109/CE. La norma pertanto, in base ad un’interpretazione orientata in senso comunitario e costituzionale, deve essere intesa nel senso che il diritto dei lungo soggiornanti all’ANF decorra fin dal momento in cui esso doveva essere introdotto nell’ordinamento interno in attuazione della direttiva. 10. Ogni diversa interpretazione metterebbe il testo dell’articolo della l. 97/2013 in contraddizione con il suo oggetto e la sua ratio, oltre ad esporre l’Italia alla contestazione di violazione dell’obbligo di corretta trasposizione della direttiva. 11. Non conta perciò ai fini in discorso quanto stabilito dal medesimo articolo della legge 97/2013 nei commi, successivi al primo, i quali si riferiscono al finanziamento della prestazione e sono così formulati 2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, valutato in 15,71 milioni di Euro per il periodo dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013 e in 31,41 milioni di Euro a decorrere dall’anno 2014, si provvede a quanto a 15,71 milioni di Euro per l’anno 2013, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 b quanto a 4,41 milioni di Euro a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali c quanto a 15 milioni di Euro a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328 d quanto a 12 milioni di Euro a decorrere dal 2014, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche . 3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede ad effettuare il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall’attuazione delle misure di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze, - sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, a decorrere dall’anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione lineare, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b , della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 4. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti ed all’adozione delle misure di cui al comma 3. 5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 11.1. In sostanza, tali commi si limitano ad apprestare le risorse finanziarie non a stabilire la decorrenza del diritto affermando che l’onere finanziario derivante dall’attuazione del riconoscimento del diritto alla prestazione in discorso è stato valutato in 15,71 milioni di Euro per il periodo dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013 ed in 31,41 milioni di Euro a decorrere dall’anno 2014 . Ma da tali previsioni non si può evincere che la legge abbia voluto escludere dal novero del riconoscimento le prestazioni maturate nel periodo precedente all’1.7.2013 alle quali invece la stessa copertura può essere assicurata sia considerando il comma 3 relativo al meccanismo di adeguamento del finanziamento in caso di scostamenti sia considerando che in ogni caso la modifica legislativa è volta ad operare all’interno di una norma preesistente l’art. 65 della legge 448/1998 che è già periodicamente finanziata. Talché davvero sarebbe incongruo ex art. 3 e 11 Cost. ipotizzare che attraverso uno stanziamento insufficiente si sia voluto di nuovo limitare il riconoscimento della prestazione soltanto a partire da un certo periodo in avanti. 12. Accedendo a questa diversa tesi, della netta cesura temporale nel riconoscimento della prestazione tra il periodo precedente e quello successivo all’1.7.2013 - sostenuta in causa dell’INPS - occorrerebbe infatti riconoscere che lo Stato Italiano non abbia assicurato, addirittura in sede di emanazione di disposizioni volte all’adeguamento, il corretto recepimento della direttiva 2003/109 CE dal momento che l’obbligo di trasposizione della direttiva nell’ordinamento interno sussisteva entro la scadenza del termine di recepimento del 23.1.2006, fissato dalla stessa direttiva art. 26 ovviamente con il supporto di un stanziamento finanziario corrispondente, adeguato cioè rispetto al raggiungimento del risultato imposto dalla direttiva. 12.1. Il che comporterebbe, in base al primo pilastro portante del processo d’integrazione Europea, affermato dalla giurisprudenza della CGUE, che il giudice interno sarebbe comunque obbligato ad assicurare la primazia e l’efficacia diretta del diritto dell’Unione sentenza Simmenthal, 9 marzo 1978 nell’ipotesi di conflitto, pure dispiegatosi con una norma interna preesistente come l’art. 65 della legge 448/1998 ancorché esso si dispieghi sulla base di una direttiva, dotata dei requisiti di sufficiente precisione ed incondizionatezza e diretta ad operare nei rapporti verticali sentenze Marshall 22.2.1986, Foster 12.7.1990 . 12.2. Tali requisiti ritenuti necessari, in base alla giurisprudenza della Corte GUE sentenze Francovich 1991, Mangold 22 novembre 2005, Kijciikdeveci 19 gennaio 2010, Association de mediation sociale 15 gennaio 2014, Dansk Industri 19 aprile 2016 , per l’efficacia diretta della direttiva, una volta scaduto il termine per il suo recepimento, erano infatti presenti nel caso in esame in quanto i beneficiari della posizione di vantaggio erano determinati i cittadini non comunitari dotati di permesso di soggiorno di lungo periodo , il contenuto della posizione di vantaggio era specificato trattandosi di prestazione essenziale individuabile dal giudice interno , il soggetto passivo tenuto ad assicurare il vantaggio era un’autorità pubblica. D’altra parte è sufficiente considerare che il legislatore italiano in sede di adeguamento si è limitato con la 1.97/2013 ad ampliare la sfera soggettiva dei destinatari in conformità alla direttiva. 12.3. Deve pertanto ritenersi - sulla base delle stesse premesse e del contenuto della legge Europea 97/2013 - che l’ANF costituisca prestazione che lo Stato Italiano ha riconosciuto di erogare in condizioni di parità ai sensi dell’articolo della direttiva 2003/109 CE ai cittadini non comunitari lungo soggiornanti che esso sia stato riconosciuto in sede di tardivo adempimento in base alla legge 97/2013 ed in conformità alla direttiva e che pertanto il mancato riconoscimento della prestazione in questi stessi termini da parte dell’INPS con la circolare numero /2014 concreta una discriminazione collettiva sotto il profilo della nazionalità. 13. Del resto, la tesi sollevata dall’INPS in ricorso - secondo cui la prestazione in questione non rientra invece tra quelli essenziali disciplinate dalla direttiva - oltre ad essere superata dalla legge 97/2013, contrasta anche con la corretta interpretazione della direttiva 2003/109. La quale all’art. 11 prevede la parità di trattamento del soggiornante di lungo periodo che gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione articolo , comma 1 . È vero che il comma 4 prevede che Gli stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali . Tuttavia ai sensi del tredicesimo considerando le prestazioni essenziali comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l’assistenza in caso di malattia, di gravidanza, l’assistenza parentale e l’assistenza di lungo termine . 13.1. Ad avviso di questo Collegio, l’ANF costituisce una prestazione essenziale in quanto si tratta di una forma di assistenza riferita a famiglie in situazione di povertà in presenza di almeno tre figli minori, tenuto altresì conto del contesto in cui s’iscrive l’art. 11, 1 comma lett. d e della finalità perseguita dalla direttiva 2003/109 ossia l’integrazione dei cittadini di paesi terzi che abbiano soggiornato legalmente ed a titolo duraturo negli Stati membri. Ulteriori indicazioni in tal senso possono trarsi dall’art. 2 della legge 328/2000 volto a definire il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi all’interno delle quali può essere ricompreso l’ANF art. 2 lett. a-d come prestazione base sotto vari profili d’intervento ivi elencati povertà, minori, responsabilità familiari . 14. Vale soprattutto in proposito quanto suggerito, sotto vari aspetti, dalla Corte giustizia UE nella causa C-571/10, Kamberaj pronunciata in relazione ad una prestazione di sostegno all’alloggio . Anzitutto laddove la CGUE ha osservato che l’elenco contenuto nel tredicesimo considerando, e che illustra la nozione di prestazioni essenziali di cui all’articolo 11, lett. d della direttiva 2003/109, non è esaustivo, come confermato dall’impiego del termine almeno . Pertanto, il fatto che in tale considerando non venga effettuato alcun riferimento espresso all’ANF non implica che questo ultimo non costituisca prestazione essenziale alla quale il principio della parità di trattamento deve necessariamente essere applicato, anche osservando che esso consiste in un sussidio di carattere economico alle famiglie in presenza di almeno tre figli minori e che sotto questo profilo può essere assimilato alla categoria di prestazione relativa all’assistenza ai parenti che invece è testualmente ricompresa tra le prestazioni essenziali . Inoltre la CGUE ha rilevato nella pronuncia Kamberaj che dal momento che l’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri ed il diritto di tali cittadini al beneficio della parità di trattamento nei settori elencati all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/109 costituiscono la regola generale, la deroga prevista dal paragrafo 4 di tale articolo deve essere interpretata restrittivamente v., per analogia, sentenza del 4 marzo 2010, Chakroun, C-578/08, Racc. pag. 1-1839, punto 43 . Né può autorizzare un autonomo potere di deroga al riconoscimento di prestazioni ritenute essenziali la previsione contenuta nel tredicesimo considerando secondo cui le modalità di concessione di queste prestazioni dovrebbero essere determinate dalla legislazione nazionale . Si tratta infatti di previsione che si riferisce soltanto alla determinazione delle condizioni di accesso nonché delle relative procedure e del livello di tali prestazioni ma che non autorizza ulteriori differenze di trattamento nel riconoscimento delle prestazioni. 15. Va poi chiarito che il legislatore italiano non aveva comunque esercitato la deroga necessaria per evitare l’erogazione della prestazione in discorso ai lungo soggiornanti. Occorre considerare che la CGUE ha affermato sempre nella C-571/10, Kamberaj che al riguardo occorre rilevare che un’autorità pubblica, sia essa di livello nazionale, regionale o locale, può invocare la deroga prevista all’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109 unicamente qualora gli organi competenti nello Stato membro interessato per l’attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso l’intenzione di avvalersi della deroga suddetta . Nel caso in esame non risulta, tanto meno chiaramente, che l’Italia avesse mai richiamato ed invocato la deroga al principio della parità di trattamento prevista dall’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109 per l’ANF. L’Italia bensì per lungo tempo non si è conformata alla direttiva e poi l’ha fatto in base alla legge 97/2013. Neppure può ritenersi che l’Italia abbia previsto la deroga quando, recependo la direttiva citata 2003/109 con il d.lgs. numero /2007, ha sostituito il testo dell’articolo del TU immigrazione prevedendo che il lungo soggiornante possa usufruire della prestazioni di assistenza, di previdenza sociale salvo che sia diversamente disposto . Tale disposizione non può ritenersi l’espressione di una chiara volontà di deroga relativa alla concessione dell’ANF trattandosi piuttosto di una norma a carattere generale. E d’altra parte una simile tesi risulterebbe in contraddizione con la successiva introduzione del diritto all’ANF in sede di legislazione avente ad oggetto il corretto recepimento della direttiva 2003/109/CE approvata sotto procedura di infrazione 2013/4009 riferita anche alla mancata estensione dell’assegno per il nucleo familiare e di maternità. Inoltre, alla stregua di quanto affermato dalla CGUE nella sentenza Kamberaj, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 34, 3 comma della Carta, al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà, l’Unione riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale volta a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali. Ne consegue che, nei limiti in cui l’ANF risponde alla finalità enunciata nel citato articolo della Carta, esso non potrebbe essere considerato, nell’ambito del diritto dell’Unione, come non compreso tra le prestazioni essenziali ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109. 16.1 L’INPS richiama a fondamento delle proprie difese la contraria affermazione effettuata nella sentenza di questa Corte n. 15220/2014 secondo cui l’ANF non rientrerebbe tra le prestazioni essenziali , ma essa non può essere di ostacolo a quanto sin qui osservato, poiché quell’affermazione all’interno di una disamina che la stessa sentenza sostiene effettuata a grandi linee costituisce soltanto un obiter dictum non rilevante ai fini del giudizio sia perché quella causa era relativa ad un soggetto che non poteva aver diritto alla prestazione in discorso in quanto non era in possesso del titolo di lungo soggiornante sia perché la ratio decidendi della stessa pronuncia è stata fondata su una ragione di natura schiettamente procedurale, essendosi il giudizio concluso con una decisione di inammissibilità per genericità dei motivi che non implicava l’esame di alcuna questione di merito come appunto la natura essenziale o meno della prestazione in discorso . 16.2. L’Inps sostiene poi che sia comunque illegittima la disapplicazione dell’articolo della legge 448/1998 disposta dai giudici di merito, richiamando proprio la sentenza Kamberaj nella parte in cui la CGUE, esaminando la questione relativa all’applicabilità all’articolo 14 della CEDU senza dovere previamente sollevare questione di costituzionalità innanzi alla Corte Costituzionale nazionale , ha affermato che il rinvio operato dall’articolo 6, paragrafo 3, TUE alla CEDU non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest’ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa. Ora, va anzitutto ricordato, incidentalmente, che rispetto alla prestazione in esame proprio la Corte EDU, con la sentenza 8.4.14 Dahabi, ha pure essa affermato la contrarietà dell’art. 65 della legge 448/1998 alla CEDU con gli artt. 8 e 14 , giudicando in relazione ad un diniego dell’INPS alla domanda di concessione dell’assegno per il nucleo familiare ad un cittadino tunisino, diritto non riconosciuto neanche dal giudice nazionale italiano nei vari gradi di giudizio. Talché aderendo alla tesi dell’INPS sarebbe pure fondato il sospetto di costituzionalità per violazione dell’art. 117 Cost. sollevato in subordine dai controricorrenti. Nella causa qui in esame tuttavia non si procede ad alcuna disapplicazione della norma interna per effettuare l’applicazione diretta dell’articolo della CEDU, bensì proprio all’applicazione della norma interna che concretizza il principio di parità nell’accesso alle prestazioni di assistenza sociale essenziali , già contenuto nella direttiva 2003/109/CE. 16.3. Non ha pertanto rilievo neppure la sentenza della Cass. numero /2016 richiamata dall’INPS nella memoria ex art. 378 c.p.c., con la quale questa Corte ha annullato una sentenza di merito che aveva dichiarato discriminatorio il mancato riconoscimento dell’assegno sociale a chi non aveva la Carta di soggiorno disapplicando la legge che la richiede ed applicando direttamente l’articolo della CEDU la quale invece, com’ è noto, in caso di insanabile contrasto fra norma interna e Cedu non superabile in via interpretativa, non ha l’efficacia diretta comportante la non applicazione della norma interna secondo quanto affermato dalle sentenze gemelle della Corte Cost. nnumero e 349/2007 . Nel caso in esame, invece, la questione che si pone è se ai fini dell’affermazione della discriminazione collettiva, l’assegno per il nucleo familiare non l’assegno sociale spetti a chi aveva già la carta di soggiorno e se spetti sulla base di una legge che si è adeguata alla direttiva Europea che impone la parità di trattamento per i lungo soggiornanti di lungo periodo per l’accesso alle prestazioni sociali essenziali. 16.4. Di nessun valore ai fini del presente giudizio è anche l’ordinanza numero /2013 con la quale la Corte Cost. ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità dell’articolo 1.448/1998 in quanto il giudice a quo non aveva motivato sulla rilevanza omettendo di fornire qualsiasi descrizione della fattispecie sottoposta al suo giudizio . 17. Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di rigettare il ricorso dell’INPS. 18. La novità e la complessità delle questioni giuridiche sollevate con il ricorso giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di cassazione. Sussistono i presupposti di cui all’articolo ,comma 1-quater D.P.R. numero del 2002 per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. 19. Ai sensi dell’art. 384 c.p.c. devono essere pronunciati i seguenti principi di diritto a. Nelle discriminazioni collettive in ragione del fattore della nazionalità ex artt. 2 e 4 d.lgs. 215/2003 e 43 TU 286/1998 sussiste la legittimazione ad agire in capo alle associazioni ed agli enti previsti nell’articolo d.lgs. 215/2003 . b. La mancata concessione ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo in Italia dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 65 della I. 448/1998 per il periodo precedente all’1.7.2013 costituisce discriminazione collettiva per ragioni di nazionalità per violazione del principio di parità in materia di assistenza sociale e protezione sociale in relazione alle prestazioni essenziali previsto dalla direttiva 2003/109/CE ed attuato dall’art. 13, 1 comma della l. 97/2013 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. numero del 2002 si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.