Bambina cade nel giardino dell’albergo e si ferisce: niente risarcimento per i genitori disattenti

Vacanza rovinata per una famiglia. Il fattaccio non è però addebitabile, secondo i Giudici, alla struttura alberghiera. Respinta quindi la richiesta risarcitoria avanzata nei confronti dell’agenzia che aveva organizzato il viaggio. Decisiva la scarsa attenzione prestata da madre e padre alla figlia di appena 4 anni.

Momenti di paura in vacanza, quando una bambina, di appena 4 anni, inciampa e finisce rovinosamente a terra, a causa di un ceppo di albero presente nel prato dell’hotel che ospita lei e la sua famiglia, e riporta una ferita alla gamba destra. Inutile però l’ azione risarcitoria nei confronti dell’ agenzia turistica che ha organizzato il viaggio. Per i Giudici, difatti, la disavventura è addebitabile non alla struttura alberghiera bensì alla disattenzione dei genitori della piccola Cassazione, ordinanza n. 8216/21, sez. VI Civile - 3, depositata il 24 marzo . Estate 2007, una famiglia italiana si gode la vacanza a Sharm el Sheikh, organizzata in Italia grazie a un’agenzia di viaggi. Ideale la meta, ideale la struttura prescelta, cioè un albergo dotato di giardino e piscina. In pochi attimi, però, la vacanza diventa un brutto incubo. La più piccola della famiglia, una bambina di 4 anni, inciampa sul ceppo di un alberello, all’interno di un prato , finisce rovinosamente a terra e riporta una ferita alla gamba destra . Immaginabile la preoccupazione dei genitori della piccola. Preoccupazione che, una volta rientrati in Italia, si tramuta nella caccia ai colpevoli, individuati da mamma e papà nella struttura alberghiera e, quindi, nella agenzia di viaggi. Consequenziale l’ azione risarcitoria , che si rivela però poco efficace. Difatti, prima in Tribunale e poi in Appello, viene respinta la domanda presentata dai due genitori. I Giudici di secondo grado respingono l’ipotesi della responsabilità della struttura alberghiera e, dunque, della agenzia turistica per la disavventura vissuta dalla bambina e dalla sua famiglia. In particolare, essi specificano che doveva ritenersi naturale la presenza di un arbusto all’interno di una aiuola, da non considerarsi luogo su cui transitare e che, quindi, in questo caso avrebbe dovuto essere più stringente la sorveglianza da parte dei genitori sulla figlia di 4 anni . Infruttuosa la decisione dei due genitori di presentare ricorso in Cassazione, ribadendo la propria richiesta di risarcimento e sostenendo che il giudice avrebbe dovuto valutare non solo se la condotta della vittima fosse stata negligente, ma anche e soprattutto se detta condotta fosse prevedibile da parte dell’albergatore . Questa obiezione viene respinta dai magistrati del ‘Palazzaccio’, i quali, condividendo la visione tracciata in Appello, ritengono evidente la sussistenza di un caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, caso fortuito rappresentato dalla condotta della piccola vittima – caduta nell’inciampo nonostante la sua piena prevedibilità in ragione del luogo ove esso era posto un’aiuola di per sé non deputato al transito – e dalla condotta dei suoi genitori, tenuti ad una più stretta sorveglianza sulla figlia .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 18 febbraio – 24 marzo 2021, n. 8216 Presidente Amendola – Relatore Iannello Rilevato che la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta da C.P. e B.N. in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli A. ed E. nei confronti della Swantour S.p.a., per i danni subiti a causa di una caduta occorsa alla minore A. allorquando, in data [], durante un soggiorno di vacanza della famiglia in un albergo di Sharm el-Sheikh, trovandosi nei pressi della piscina, inciampava sul ceppo di un alberello all’interno di un prato, riportando una ferita alla gamba destra la corte territoriale per quanto ancora in questa sede interessa ha ritenuto insussistenti i presupposti della dedotta responsabilità ex art. 2051 c.c., della struttura alberghiera e, dunque, di quella della società convenuta dedotta di riflesso in base alle condizioni generali di contratto, nonché ai sensi dell’art. 1228 c.c., del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 93 e della L. n. 1084 del 1977, art. 15 ha in tal senso rilevato che doveva ritenersi naturale la presenza di un arbusto all’interno di una aiuola, da non considerarsi luogo specifico su cui transitare le foto prodotte propongono una panoramica generale dei luoghi di causa e non riescono a descrivere i tratti peculiari della vicenda oggetto di giudizio, non essendo stato indicato in modo specifico il luogo nel quale si è verificato l’incidente presupponendo la responsabilità da cose in custodia a una alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determini la configurazione della c.d. insidia o trabocchetto e b la imprevedibilità ed invisibilità di tale alterazione da parte del danneggiato, entrambi tali presupposti difettano nella specie, per essere del tutto naturale che all’interno di una aiuola possano rinvenirsi arbusti, radici od altro materiale legnoso, mentre, sotto altro aspetto, il comportamento del soggetto dovrebbe essere adeguato alla situazione dei luoghi con la ulteriore conseguenza che, trattandosi nel nostro caso di una minore di circa quattro anni, avrebbe dovuto essere più stringente la sorveglianza da parte dei genitori avverso tale sentenza C.P. e B.N. in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore C.A. ed C.E. propongono ricorso per cassazione con unico mezzo, cui resiste, depositando controricorso, la Press & amp Swan S.p.a., nella dichiarata qualità di società incorporante la Swantour S.p.a. questa, invece, benché ritualmente intimata, non svolge difese essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Considerato che con l’unico motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. rilevano che, secondo i più recenti orientamenti della S.C., al danneggiato incombe soltanto l’onere di dimostrare il rapporto causale fra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della prima, spettando al convenuto dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore nella causazione dell’evento, con la conseguenza che, nella specie, il giudice avrebbe dovuto valutare non solo se la condotta della vittima fosse stata negligente, ma anche e soprattutto se detta condotta fosse prevedibile da parte del custode ossia dell’albergatore la mancanza, nella specie, di tale accertamento comporta, secondo i ricorrenti, violazione o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. il motivo non è fondato come è noto questa Corte, sottoponendo a revisione i principi in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che a l’art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima b la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso c il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale o della causalità adeguata , senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere d la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost. e ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro questi principi, ai quali la giurisprudenza successiva si è più volte uniformata v., tra le altre Cass. 12/11/2020, n. 25460 29/01/2019, n. 2345 03/04/2019, n. 9315 e che sono da ribadire ulteriormente nel giudizio odierno, devono ritenersi rispettato nella specie la Corte di merito, al di là dell’ininfluente ma astratto richiamo alla nozione di insidia o trabocchetto, che per vero alla luce del menzionato nuovo paradigma esegetico deve ormai ritenersi inidonea ad indirizzare ad una corretta qualificazione della fattispecie concreta, ha di fatto deciso sulla base di accertamenti coerenti con gli esposti principi, di tal che la decisione si rivela comunque conforme a diritto ha infatti, in sostanza, rilevato la sussistenza di un caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso caso fortuito rappresentato dalla condotta della vittima ed essendo questa una bambina di tenerissima età, di quella dei suoi genitori tenuti ad una più stretta sorveglianza caduta nell’inciampo nonostante la sua piena prevedibilità in ragione del luogo ove esso era posto un’aiuola di per sé non deputato al transito l’assunto dei ricorrenti secondo cui tale valutazione sarebbe erronea in diritto poiché mancante della necessaria verifica della prevedibilità, da parte del custode, della condotta anomala degli utenti della struttura non può essere condiviso esso infatti postula la rilevanza di un coefficiente colposo, in capo al custode, che è invece estraneo alla fattispecie astratta di responsabilità, la quale come detto si colloca interamente sul piano oggettivo del rapporto causale tra cosa in custodia e danno come questa Corte ha ulteriormente evidenziato, invero, la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, sempre ai fini dell’allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo nè è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l’attitudine della cosa a produrre il danno in entrambi i casi -va ribadito si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode resta dunque fermo che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l’assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell’affermazione della sua responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. Cass. n. 2479 del 2018, cit. in tale prospettiva può bensì ammettersi che sebbene il caso fortuito possa essere integrato dal fatto colposo dello stesso danneggiato, è tuttavia necessario che risulti anche escluso con onere probatorio a carico del custode qualunque collegamento fra il modo di essere della cosa e l’evento dannoso, sì da individuarne la causa esclusiva nella condotta del danneggiato e da far recedere la condizione della cosa in custodia a mera occasione o teatro della vicenda produttiva di danno a tal fine però non è la prevedibilità, da parte del custode, dell’uso anomalo della cosa che può assumere rilievo, bensì la circostanza che l’evento dannoso si sia verificato all’interno di una situazione di macroscopica insidiosità della cosa che una tale situazione possa ipotizzarsi nella specie non risulta però nemmeno dedotto e tanto meno provato, restando pertanto confermata, anche sotto tale profilo, la correttezza in iure della decisione di merito il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.